Особенности наследования предприятия: условия, документы, порядок оформления в наследство бизнеса. Особенности наследования предприятия Наследовать предприятие можно на общих основаниях
Предприятие наследуется как единое целое имущественное образование. Доли в ООО могут переходить по наследству, только если это не запрещено Уставом Общества или получено согласие на переход доли всех его участников. Акции ОАО наследуются в общем порядке, при этом наследник становится акционером ОАО только после внесения записи в реестр акционеров. Предпринимательская деятельность ИП как таковая по наследству не передается, передается наследственное имущество физического лица. При этом наследники отвечают только по договорам ИП, которые не связаны непосредственно с его личностью.
Наследование предприятия как имущественного комплекса
Предприятие - имущественный комплекс, который является объектом недвижимости и используется в предпринимательской деятельности для получения прибыли (ст. 132 ГК РФ). Оно, как и иное имущество, может передаваться по наследству .
Предприятие, в процессе наследования должно сохраняться как единый целый имущественный комплекс, готовый для его дальнейшего использования в целях получения прибыли. Передача предприятия в наследство по частям практически невозможна.
Состав предприятия
Предприятие представляет собой сложный имущественный комплекс, который включает в себя нематериальные и материальные элементы. Они предприятия перечислены в ст. ГК РФ. Наследники предприятия не имеют возможности выбирать, что входит в его состав, а что нет. Состав имущества предприятия выявляется в результате проведенной инвентаризации.
К материальным элементам относится все имущество, используемое для ведения его деятельности, т.е. здания, земельные участки, оборудование, сооружения, инвентарь, продукция и сырье.
Нематериальные элементы:
- права требования;
- долги;
- имущественные и неимущественные права (результаты авторской деятельности: товарный знак, фирменное наименование, знак обслуживания).
Права и обязанности в трудовых отношениях не включаются в состав предприятия, так как интеллектуальные и деловые качества рабочего коллектива, его профессионализм и способность к труду не могут быть использованы отдельно от своих носителей.
Субъекты наследования
Субъектами наследования являются лица, которые призываются к наследству. В качестве наследников предприятия могут быть:
- Физические лица.
- Юридические лица.
- Российская Федерация.
Физические лица могут выступать наследниками по завещанию и по закону.
Внимание
Наследник предприятия должен быть индивидуальным предпринимателем, если же он таковым не является то должен зарегистрироваться в качестве ИП или доверить управление предприятием специалистам.
Юридические лица наследуют только по завещанию. Государство же является наследником только выморочного имущества (на которое не претендуют никакие другие наследники).
Если наследников два и более, то один из них может воспользоваться преимущественным правом (ст. 1170 ГК РФ). При этом он обязан предоставить соответствующую компенсацию другим наследникам.
Оформление права наследования предприятия
Согласие всех участников ООО на передачу доли наследникам
В уставе ООО может быть предусмотрено, что для передачи доли по наследству необходимо получить согласие всех его участников.
Для получения согласия необходимо:
- Направить уведомление в произвольной письменной форме в ООО о том, что наследник желает войти в состав его участников.
- Срок направления уведомления не ограничен, т.е. оно может быть направлено до и после истечения срока принятия наследства.
Согласие участников получено , если:
- в течение 30 дней (другой срок может быть определен уставом общества) все участники напишут заявления о согласии на передачу доли по наследству;
- в течение того же срока все участники общества не напишут отказа от дачи такого согласия.
Если согласие не получено , доля умершего участника переходит к обществу. Наследник в этом случае может, на основании свидетельства о праве на наследство , потребовать у общества выплатить ему стоимость доли (ст. ГК РФ).
Стоимость доли рассчитывается за последний отчетный период, который предшествовал смерти наследодателя на основании бухгалтерской отчетности общества. Она должна быть выплачена наследникам в течение одного года с момента перехода доли к обществу. Другой (меньший) срок выплаты может быть предусмотрен уставом.
К сведению
После того, как наследник получит свидетельство о праве на наследство доли и согласие всех участников, ему необходимо подать заявление (оформленное у нотариуса) в ИФНС по месту регистрации общества о внесении изменений в реестр юридических лиц.
Наследование акций ПАО
Наследники акционера ПАО (публичного акционерного общества) имеют право получить акции по наследству. Согласия других акционеров или самого общества при этом не нужно.
Акция – это ценная бумага, она устанавливает права ее держателя на получение дивидендов (части прибыли акционерного общества). Также акция дает право на участие в управлении обществом и на получение части имущества, которое остается после его ликвидации. Если наследодатель на день смерти не оплатил акции полностью, такие акции не могут быть переданы по наследству и переходят к обществу.
Наследование акций осуществляется:
- по закону;
- по завещанию.
Днем открытия наследства является день смерти наследодателя.
Вступление в наследство на акции
В течение шести месяцев со дня смерти наследодателя для принятия наследства наследники вправе обратиться к нотариусу со следующими документами :
- сведения о числе наследников;
- выписка из реестра акционеров (если акции выпущены в бездокументарной форме);
- документ, подтверждающий факт существования акций и права на него умершего акционера;
- если акции выпущены в бездокументарной форме, наследник вправе обратиться к нотариусу, с заявлением направить запрос в общество о предоставлении регистратором необходимой информации.
После получения наследником свидетельства о праве наследования акций он должен обратиться в акционерное общество с требованием внести запись в реестр акционеров.
Внесение записи в реестр акционеров
Для внесения записи в реестр акционеров наследникам необходимо предоставить регистратору следующие документы :
- паспорт;
- сертификаты ценных бумаг, принадлежащие прежнему владельцу, при документарной форме выпуска;
- заключение о рыночной стоимости акций.
Внимание
Наследник становится акционером ПАО только после внесения записи в реестр акционеров. С этого момента он получает возможность получать дивиденды и участвовать в управлении ПАО.
Акции ПАО в общей долевой собственности
Если наследников несколько, то акции передаются в их общую долевую собственность со дня открытия наследства (ст. 1164 ГК РФ) и могут быть распределены между ними по их обоюдному соглашению . В результате появляются дробные акции. В процессе ведения корпоративной деятельности для собственников таких акций могут возникать определенные сложности , а именно:
- они не могут принимать участие в деятельности ПАО;
- не всегда могут достигнуть соглашения о разделе.
Если соглашение о разделе акций между участниками долевой собственности не заключено, требовать выделения своей доли участник долевой собственности вправе в судебном порядке (ст. 252 ГК РФ).
После смерти одного из супругов акции, являющиеся совместной собственностью супругов, переходят по наследству к пережившему супругу и другим наследникам на праве общей долевой собственности.
Наследование ИП
После смерти гражданина - ИП (индивидуального предпринимателя) его предпринимательская деятельность прекращается. Имущество ИП подлежащее наследованию равно наследственному имуществу физического лица. По наследству передаются личные вещи, движимое и недвижимое имущество, а также имущественные права и обязанности (ст. 1112 ГК РФ.
Если наследник планирует продолжать деятельность своего наследодателя он должен:
- получить у нотариуса свидетельство , подтверждающее право на наследство;
- пройти процедуры переоформления имущества (недвижимости, денежных средств, хранящихся на счетах, производственных средств);
- зарегистрироваться в налоговой инспекции в качестве ИП;
- самостоятельно, повторно заключить все договоры.
Наследование долгов умершего предпринимателя
Наследники, принявшие наследство , отвечают по долгам наследодателя солидарно . Таким образом кредиторы наследодателя могут требовать исполнения обязательств как совместно от всех наследников, так и от каждого из них по отдельности.
Кредиторы имеют право истребовать как полностью весь долг, так и в части долга (ст. 1175 ГК РФ). При этом каждый из наследников отвечает по обязательствам наследодателя в рамках стоимости переданного ему по наследству наследственного имущества .
Обязательства наследников по договорам ИП
Отвечают ли наследники по договорным обязательствам ИП, зависит от характера договора, его связи с личностью наследодателя :
- Если исполнение договора не может быть выполнено без личного участия предпринимателя, то обязательство прекращается его смертью (ст. 418 ГК РФ).
- Если по условиям договора обязанность ИП по отношению к своему партнеру не связана с его личным участием, то после смерти наследодателя не исполненное им обязательство должно быть выполнено его наследниками.
Пока длится наследственное дело , контрагенты умершего ИП вправе перечислять оплату по договорам или на старый расчетный счет ИП или на депозит нотариуса.
Доходы одного из супругов от его предпринимательской деятельности относятся к их совместной собственности и являются имуществом, нажитым супругами во время брака (ст. 34 Семейного кодекса РФ).
Данный вопрос — один из наиболее дискуссионных. Единства в ответе на него нет ни в юридической науке, ни на практике, что во многом обусловлено тем, что ГКУ не предусматривает такой формы юрлица, как частное предприятие.
Как отмечают специалисты в сфере наследственного права*, сложности связаны со следующими нюансами:
Частные предприятия по ранее действовавшему законодательству могли создаваться только одним физическим лицом; согласно же ХКУ** частное предприятие может создаваться как одним, так и несколькими физическими лицами либо даже одним юрлицом;
Имущество, находящееся во владении частного предприятия, может находиться в его собственности, а может находиться у предприятия и по иным правовым основаниям, например, собственником такого имущества может оставаться учредитель, который лишь передал его в пользование частному предприятию;
Учредитель частного предприятия может рассматриваться как владелец корпоративных прав частного предприятия. Последнее не противоречит определению корпоративных прав, поскольку они могут принадлежать не только участникам хозяйственных обществ (общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью, коммандитное общество, полное общество).
* См. Носік В. В., Спасибо-Фатєєва І. В., Жилінкова І. В., Печений О. П. Проблемні питання нотаріальної практики. - Х., 2008. - с. 75.
** Хозяйственный кодекс Украины от 16.01.03 г. № 436-IV.
Условно можно выделить два основных подхода к его решению. Коротко остановимся на каждом из них, что позволит определить наиболее подходящий для ситуации, описанной в вопросе.
Вариант первый: наследование имущества частного предприятия
Частное предприятие согласно ст. 62 ХКУ является самостоятельным субъектом хозяйствования, наделяется гражданской правоспособностью и дееспособностью, и, соответственно, может быть собственником имущества. Однако унаследовать имущество частного предприятия можно только при условии ликвидации самого предприятия. Вариант, когда наследники получают права на имущество предприятия и при этом предприятие продолжает существовать, невозможен.
Исходя из вопроса, в рассматриваемой ситуации такого развития событий наследники не хотят.
Следует отметить, что в науке и на практике в качестве самостоятельного варианта часто рассматривается наследование частного предприятия как единого имущественного комплекса. К слову, Минюст к вопросу о возможности унаследовать частное предприятие подходил как раз рассматривая его в свете возможности наследования целостного имущественного комплекса (см. письмо Минюста 02.06.09 г. № 5415-0-33-09-19 ).
Согласно действующему законодательству под предприятием как самостоятельным объектом гражданских прав понимается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности и включающий все виды имущества, предназначенные для такой деятельности, как-то: земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), его продукцию, работы и услуги и другие исключительные права. В состав предприятия могут быть включены средства индивидуализации самого предприятия как имущественного комплекса или отдельных составляющих его элементов (вывески, товарные знаки, знаки обслуживания и т. д.).
Дело в том, что даже если рассматривать частное предприятие как целостный имущественный комплекс, права на него могут перейти к наследникам только в виде прав на отдельное имущество, входящее в состав такого комплекса, а не в качестве прав на юридическое лицо. Другими словами, и в этом случае речь должна будет идти о прекращении частного предприятия как юридического лица, а значит, проведении процедуры его ликвидации.
Более того, по нашему мнению, в такой ситуации не обойтись без судебной процедуры: наследникам необходимо будет подать иск о прекращении частного предприятия в связи со смертью учредителя - физического лица. По решению суда о ликвидации создается ликвидационная комиссия и происходит ликвидация в общем порядке (с размещением объявления о прекращении юридического лица, выявлением дебиторов и кредиторов, оценкой имущества, проведением расчетов, составлением ликвидационного баланса и т. д.). Имущество, оставшееся после проведения окончательных расчетов, переходит в собственность наследников.
С этой ситуацией не нужно путать те случаи, когда учредитель передал частному предприятию свое имущество в пользование, например, на основании договора аренды или ссуды. В этом случае к наследникам переходят права на вещи, которые находились в собственности учредителя, в общем порядке. Данный процесс к вопросу о наследовании самого частного предприятия, конечно же, никакого отношения не имеет.
Вариант второй: наследование прав на частное предприятие
Именно при таком варианте к наследникам перейдут не права на отдельные объекты, принадлежащие частному предприятию как юрлицу, а на само частное предприятие, в результате чего не возникнет необходимости ликвидации такого юридического лица .
Однако у такого варианта есть противники. Свою позицию они обосновывают тем, что частное предприятие не относится к хозяйственным обществам, а значит, учредитель не имеет корпоративных прав на него. Дело в том, что наличие уставного (складочного) капитала считается ключевым критерием именно хозяйственного общества .Причем это должен быть капитал, «разделенный на доли между участниками». Однако этот факт вовсе не вводит запрета как на создание, так и на функционирование хозяйственных обществ с одним учредителем (участником).
И суды при ответе на вопрос, можно ли то или иное юридическое лицо относить к хозяйственным обществам с распространением на него соответствующих предписаний законодательства, считают определяющим критерием именно наличие у юрлица уставного капитала, разделенного на доли между участниками. При этом в наименовании может быть указана и другая организационно-правовая форма предприятия, однако указанный признак все равно позволяет судам относить его к хозяйственным обществам (см., например, постановление Киевского межобластного апелляционного хозяйственного суда от 03.09.09 г. № 20/80-13/298-13/299 ). Например, если уставный фонд частного предприятия разделен на доли , в этом случае частное предприятие охватывается определением хозяйственного общества как юридического лица, уставный фонд которого разделен на доли, и отношения, возникающие в рамках такого предприятия, по своей природе наиболее близки к ООО. Однако, как справедливо указывает ВХСУ, характеристика юридического лица как частного предприятия - это характеристика того, на основании какой собственности оно создано, а не отношений по формированию уставного фонда (постановление ВХСУ от 05.02.09 г. № 13/120 ). Поэтому если в уставе частного предприятия есть указание на наличие у него уставного капитала, даже если у такого предприятия только один учредитель и ему принадлежало 100 % уставного капитала, то можно говорить о наследовании корпоративных прав на частное предприятие.
Корпоративные права
, независимо от формы их выражения, относятся к объектам гражданских прав (имуществу), а значит, обладают свойством последних - оборотоспособностью, т. е. свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке правопреемства или наследования или иным образом
(ч. 1 ст. 178 ГКУ*).
* Гражданский кодекс Украины от 16.01.03 г. № 435-IV.
В ситуации, когда наследники умершего учредителя не хотят прекращать существование частного предприятия, им следует остановиться на втором варианте . Он предполагает оформление у нотариуса свидетельства о праве на наследство, в котором будет отражен переход к наследникам прав на частное предприятие, первоначально принадлежавших его учредителю. У нотариуса, скорее всего, возникнуть сомнения в вопросе о том, какой именно должна быть формулировка в свидетельстве о праве на наследство. На практике используются самые разные варианты указания объекта наследования: «корпоративные права на частное предприятие», «права учредителя частного предприятия», «право на долю учредителя в уставном капитале частного предприятия», «право на уставный капитал частного предприятия». Многое будет зависеть от формулировок устава частного предприятия, однако, по нашему мнению, выбор любой из них будет отражать суть осуществляемой операции - перехода прав на частное предприятие от наследодателя к наследникам. Если же все-таки выбирать наиболее оптимальный вариант формулировки, то мы бы остановились на таком: «имущественные права учредителя частного предприятия».
Возможность наследования частного предприятия, а не принадлежащего ему имущества, признают и суды, в том числе на уровне Верховного Суда Украины (см. определение от 16.09.09 г. по делу № 6-20439св07 ).
Вынуждены предупредить: ввиду существующей неоднозначности в правовом регулировании вопроса о наследовании в случае смерти единственного учредителя частного предприятия нотариус может отказать в оформлении прав на наследство, поскольку даже Минюст указал на необходимость обращения в таких ситуациях в суд с заявлением о признании прав на частное предприятие (письмо Минюста от 12.08.08 г. № 31-32-1736 ). Впрочем, опасаться такого варианта все же не стоит: учитывая, что при решении такого вопроса в суде отсутствует спор между сторонами, есть только заявитель, его рассмотрение, как правило, ограничивается одним судебным заседанием.
Получив свидетельство о праве на наследство (то ли непосредственно у нотариуса, то ли пройдя суд), остается последний процедурный вопрос - обратиться к госрегистратору с целью регистрации изменений в составе собственников частного предприятия. Государственный регистратор, кроме свидетельства о праве на наследство, также попросит предоставить ему свидетельство о смерти (см. письмо Госкомпредпринимательства от 15.09.08 г. № 7833 ), устав в старой (т. е. с указанием прежнего учредителя) и в новой (с указанием новых учредителей-наследников) редакциях.
Понятие наследования. В ст. 1110 ГК РФ дано общее понятие наследования, которое определено как переход наследства (наследственного имущества) умершего физического лица к другим лицам. Наследование является производным институтом, основанным на правопреемстве, т.е. на переходе прав и обязанностей, принадлежащих одному лицу к другому лицу (другим лицам). Как известно, правопреемство может быть общим и специальным. При специальном правопреемстве от одного лица к другим лицам переходят права и обязанности (либо только права или только обязанности) в одном или нескольких правоотношениях. При общем (универсальном) правопреемстве к другому лицу (другим лицам) права и обязанности переходят в неизменном виде как единое целое, причем в один и тот же момент. Наследование относится к общему правопреемству: наследство (наследственное имущество) переходит к наследникам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде, как единое целое и в один и тот же момент. Так, принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Вместе с тем из этого общего правила возможны отдельные изъятия, установленные нормами ГК РФ. В качестве примеров подобных изъятий можно привести, в частности, особый правовой режим наследования невыплаченных сумм, предоставленных умершему гражданину в качестве средств к существованию (ст. 1183 ГК РФ). Такие суммы, а к ним относятся заработная плата и иные приравненные к ней платежи, пенсии, стипендии, пособия по социальному страхованию и др., в первую очередь принадлежат проживающим совместно с умершим членам его семьи и его нетрудоспособным иждивенцам, независимо от места их проживания, и, лишь в случаях, когда названными лицами данные суммы не получены в течение четырех месяцев со дня открытия наследства, они включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях. Таким образом, в течение четырех месяцев со дня смерти гражданина, получавшего при жизни какие-либо из перечисленных видов средств к существованию, наследственных правоотношений не возникает, умершего гражданина неправильно было бы называть в этот период наследодателем, а его правопреемников - наследниками. Примером изъятия из общего принципа универсальности наследственного правопреемства можно привести также порядок наследования государственных наград, почетных и памятных знаков (ст. 1185 ГК РФ). В соответствии с названной статьей принадлежавшие наследодателю государственные награды, на которые не распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, почетные, памятные и иные знаки, в том числе награды и знаки в составе коллекций, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных ГК РФ. Государственные же награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, не входят в состав наследства. Передача указанных наград после смерти награжденного другим лицам осуществляется в порядке, установленном законодательством о государственных наградах Российской Федерации. Особый порядок оформления прав наследников как правопреемников наследодателя установлен также ст. 1176 ГК РФ. По общему правилу, в состав наследства участника полного товарищества или полного товарища в товариществе на вере, участника общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью, члена производственного кооператива входит доля (пай) этого участника (члена) в складочном (уставном) капитале (имуществе) соответствующего товарищества, общества или кооператива. Однако если в соответствии с законодательством или учредительными документами хозяйственного товарищества или общества для вступления наследника в хозяйственное товарищество либо для перехода к наследнику доли в уставном капитале хозяйственного общества требуется согласие остальных участников товарищества или общества и в таком согласии наследнику отказано, он вправе получить от хозяйственного товарищества или общества либо производственного кооператива действительную стоимость унаследованной доли либо соответствующую ей часть имущества. Таким образом, к наследникам может перейти не весь комплекс прав и обязанностей умершего гражданина, а только право на получение определенной денежной суммы, равной действительной стоимости доли наследодателя в уставном капитале общества. Подобных изъятий из вышеуказанного принципа универсальности наследственного правопреемства достаточно много. Следует помнить, что в порядке наследования как разновидности универсального правопреемства к наследникам переходит не только наследственное имущество, а также не только имущественные и отдельные неимущественные права наследодателя, но и его обязанности. Так, например, после смерти гражданина, заключившего при жизни договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома или иного объекта недвижимости, в состав наследства включаются не только права наследодателя по данному договору (основным из которых является право требования передачи в собственность объекта договора), но и его обязанности (произвести расчеты по инвестированию строящегося объекта). К наследникам переходят не только активы, но также и пассивы наследодателя. Так, согласно ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно. Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии, отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие наследства. Право наследования обеспечено Конституцией РФ. Так, ст. 35 Конституции РФ, провозгласив право частной собственности, обеспеченное и охраняемое законом, установила, что право наследования гарантируется. Данная позиция прослеживается также в Постановлении КС РФ от 16 января 1996 г. N 1-П "По делу о проверке конституционности частей первой и второй статьи 560 Гражданского кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина А.Б. Наумова"*(26), в соответствии с которым право наследования, предусмотренное ст. 35 (ч. 4) Конституции РФ обеспечивает гарантированный государством переход имущества, принадлежащего умершему (наследодателю), к другим лицам (наследникам). Основания наследования. Сами по себе основания наследования, предусмотренные ч. 3 ГК РФ, не претерпели каких-либо изменений по сравнению с ранее действовавшим законодательством. Однако - и это является одним из главных отличительных положений нового законодательства о наследовании - наследование по завещанию выдвинуто на первый план оснований наследования. Приоритет наследования по завещанию перед наследованием по закону несомненен. Об этом свидетельствует не только формальная конструкция ст. 1111 ГК РФ и в целом разд. V ГК РФ, в которых наследование по завещанию поставлено на первое место. Множество новых норм ГК РФ направлено на стимулирование граждан к совершению завещаний, поскольку именно посредством завещания наследодатель может наиболее приемлемым для себя образом выразить собственное волеизъявление в отношении принадлежащего ему имущества и решить судьбу этого имущества. Об отмеченной направленности ГК РФ свидетельствуют также: 1) установленный принцип тайны завещания; 2) сниженный размер обязательной доли в наследственном имуществе с 2/3 до 1/2, а также изменение порядка ее определения; 3) предоставление гражданину возможности выбора формы совершения завещания и др. Нельзя не упомянуть имеющую место точку зрения, что оснований наследования существует более чем два. Поводом к появлению подобной позиции, по всей вероятности, послужила норма, содержащаяся в абз. 2 п. 2 ст. 1152 ГК РФ, согласно которой при призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. К сожалению, следует отметить, что приведенная формулировка закона однозначно не может быть признана корректной. Уже само по себе введенное указанной нормой понятие множественности оснований наследования противоречит ст. 1111 ГК РФ, которой установлены только два основания наследования: по завещанию и по закону. Данный перечень является исчерпывающим, никаких иных оснований наследования не существует. Например, не допускается наследование по договору; не может быть учтено при оформлении наследственных прав намерение наследодателя передать наследнику имущество, если последний документ не может быть признан завещанием и т.п. Кроме того, приведенные в вышеуказанной норме положения нельзя расценить иначе, как всего лишь ситуативные варианты в рамках того или иного основания наследования. Понятие наследственной трансмиссии дано в ст. 1156 ГК РФ. Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано - к его наследникам по завещанию. Таким образом, наследование в порядке наследственной трансмиссии может иметь место как при наличии завещания, так и при наследовании по закону. Что же касается упоминания, что принять наследство возможно в порядке наследственной трансмиссии и отказаться от наследства в результате открытия наследства, то данная норма вполне обоснована и имеет право на существование: в этом случае речь идет о разных наследодателях. При наследовании в порядке наследственной трансмиссии наследодателем является первый умерший гражданин, а в результате непосредственно открытия наследства - второй, являющийся наследником первого, но не успевший принять наследство в установленный законом срок. При этом право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника. Одно и то же лицо может быть призвано к наследованию по обоим основаниям. Например, если наследодателем завещана только часть имущества, при этом завещание сделано в пользу наследника, который одновременно является наследником по закону. Такой наследник вправе получить свидетельство о праве на наследство по двум основаниям: по завещанию на завещанную ему часть имущества и по закону - на часть имущества, оставшуюся незавещанной. Наследство и открытие наследства. В соответствии со ст. 128 ГК РФ к объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага. Согласно ст. 129 ГК РФ объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства, каковым является и наследование, если они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте. Виды объектов гражданских прав, нахождение которых в обороте не допускается (объекты, изъятые из оборота), должны быть прямо указаны в законе. Виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению (объекты, ограниченно оборотоспособные), определяются в порядке, установленном законом. В соответствии со ст. 218 ГК РФ право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества. В случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом. Наиболее часто в нотариальной практике в порядке наследования оформляются права на жилые помещения, денежные вклады, автотранспортные средства. Согласно ст. 1113 ГК РФ наследство открывается со смертью гражданина. Днем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 45 ГК РФ днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, - день смерти, указанный в решении суда. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина. Согласно ст. 45 ГК РФ гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу соответствующего решения суда. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели. Таким образом, основное правило определения дня смерти гражданина в случае объявления его умершим заключается в том, что таким днем является вступление в законную силу соответствующего решения суда. Случаи, когда днем смерти является день предполагаемой гибели гражданина, законом ограничены: это исключительно критические ситуации (гражданин пропал без вести при обстоятельствах, содержащих явную угрозу его жизни). Представляется, что в аспекте наследственных правоотношений вышеназванное основное правило определения дня смерти гражданина несет в себе некоторую ущербность. Для того чтобы судом было вынесено решение об объявлении гражданина умершим, сведения о его месте пребывания должны отсутствовать не менее чем в течение пяти лет (фактически времени проходит значительно больше: необходимо учитывать время на подготовку искового заявления в суд и сбор требующейся для этого документации, а также период рассмотрения дела судебными инстанциями до момента вступления решения суда в законную силу). Днем же открытия наследства в любом случае будет считаться день вступления в законную силу решения суда. Вполне понятно, что за указанный достаточно длительный срок круг лиц, которые могли бы быть призваны к наследованию, может существенным образом измениться, что отрицательно скажется на реализации прав и законных интересов отдельных наследников. Очевидно, следовало бы предоставить судам более широкие возможности в определении дня смерти гражданина при вынесении решения об объявлении его умершим. Так, достаточно удачно решен этот вопрос, к примеру, Гражданским кодексом Республики Казахстан. В соответствии с п. 2 ст. 1042. Гражданского кодекса Республики Казахстан временем открытия наследства является день смерти наследодателя, а при объявлении его умершим - день вступления в силу судебного решения об объявлении гражданина умершим, если в решении суда не указан иной день. Основным документом, который подтверждает факт смерти наследодателя и может быть принят нотариусом в качестве доказательств, свидетельствующих о месте открытия наследства, является свидетельство о смерти наследодателя, выданное органами загса. Если в свидетельстве о смерти не указана точная дата смерти, а указан только месяц смерти, то днем смерти считается последний день этого месяца, а если в нем указан только год смерти - днем смерти и, соответственно, временем открытия наследства является 31 декабря указанного года. В случае если судом было вынесено решение об объявлении гражданина умершим, об установлении факта смерти либо факта регистрации смерти, на его основании органами загса также выдается свидетельство о смерти, которое и может принять нотариус. Доказательством смерти наследодателя, погибшего на фронтах Великой Отечественной войны, является соответствующее извещение (либо иной документ) о гибели гражданина на фронте, выданное командованием воинской части, администрацией, военным комиссариатом. Хотя в настоящее время подобные наследственные дела оформляются нотариусами крайне редко, тем не менее указанные документы еще представляются в подтверждение факта времени открытия наследства. Извещение о том, что наследодатель пропал без вести во время Великой Отечественной войны может являться основанием для обращения в суд с заявлением об объявлении его умершим. В исключительных случаях, когда представление свидетельства о смерти по каким-либо причинам затруднительно, в качестве доказательства времени открытия наследства нотариусом может быть принята справка о смерти наследодателя, выданная органами загса на основании соответствующей копии актовой записи. Какие-либо иные документы, косвенно подтверждающие время смерти наследодателя, не могут быть приняты нотариусом для возбуждения наследственного дела. Время открытия наследства имеет чрезвычайно важное практическое значение. Так, в прямой зависимости от времени открытия наследства находятся следующие правила оформления наследственных прав: 1) круг наследников, призываемых к наследованию, определяется в соответствии с законодательством, действующим на день открытия наследства, за исключением случаев, специально указанных в законе; 2) принятие наследства и отказ от наследства производится согласно правилам, установленным на момент смерти наследодателя; 3) сроки принятия наследства зависят от даты смерти наследодателя; 4) состав наследственного имущества определяется на момент открытия наследства и т.п. Вопрос о принятии наследства, как правило, рассматривается в соответствии с законом, действовавшим на момент открытия наследства. Круг наследников, призываемых к наследованию, по общему правилу, также определяется в соответствии с законодательством, которое действовало на момент открытия наследства. Законом могут быть предусмотрены определенные исключения из этого общего правила. В связи с введением в действие 17 мая 2001 г. Федерального закона от 14 мая 2001 г. N 51-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР"*(27) на практике до настоящего времени возникают вопросы, касающиеся порядка применения новой редакции ст. 532 ГК РСФСР к отношениям по наследованию, возникшим до введения в действие указанного закона. Исчерпывающий ответ на эти вопросы содержится в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за IV квартал 2001 года (по гражданским делам), утвержденном Постановлением Президиума ВС РФ от 24 апреля 2002 г.*(28) На вопрос, правомерны ли требования гражданина о выдаче свидетельства о праве на наследство, если указанный закон был принят после смерти наследодателя до истечения шестимесячного срока для принятия наследства, даны разъяснения следующего содержания. Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР" расширен круг наследников по закону. Согласно п. 1 ст. 4 ГК РФ акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом. По общему правилу круг наследников и состав наследственного имущества определяются по закону, действовавшему на время открытия наследства. Оно не применяется, если иное специально предусмотрено законом. Так как вышеназванный закон не содержит указания о его распространении на отношения, возникшие до введения его в действие, он не дает права перечисленным в нем гражданам вступать в наследство, которое открылось и круг наследников по которому был определен до вступления его в силу. Там же дан ответ на конкретный вопрос о порядке применения упомянутого закона. Может ли лицо (племянник), не являющееся наследником на день смерти наследодателя (до принятия новой редакции ст. 532 ГК РСФСР, в силу которой племянники получили возможность наследовать имущество по закону), но являющееся таковым в соответствии со ст. 1143 ГК РФ, принять наследство при наличии условий, указанных в ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 26 ноября 2001 г. N 147-ФЗ "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации"? Ответ. Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" применительно к наследству, открывшемуся до введения в действие ч. 3 Кодекса, круг наследников по закону определяется в соответствии с правилами ч. 3 Кодекса, если срок принятия наследства не истек на день введения в действие ч. 3 Кодекса либо если указанный срок истек, но на день введения в действие ч. 3 Кодекса наследство не было принято никем из наследников, указанных в ст. 532 и 548 ГК РСФСР, свидетельство о праве на наследство не было выдано Российской Федерации, субъекту Федерации или муниципальному образованию или наследственное имущество не перешло в их собственность по иным установленным законом основаниям. В этих случаях лица, которые не могли быть наследниками по закону в соответствии с правилами ГК РСФСР, но являются таковыми по правилам ч. 3 ГК РФ (ст. 1142-1148), могут принять наследство в течение шести месяцев со дня введения в действие ч. 3 Кодекса. Таким образом, в случае когда гражданин не мог стать наследником в соответствии с ГК РСФСР, срок для принятия наследства истек, а в силу ч. 3 ст. 1143 ГК РФ указанный гражданин (племянник) включен в круг наследников, он может вступить в наследство в течение шести месяцев со дня введения в действие ч. 3 ГК РФ, т.е. до 1 сентября 2002 г. Что касается ч. 3 ГК РФ, то его Вводный закон четко прописывает, когда ГК РФ может иметь обратную силу (ст. 6 Федерального закона "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации"). При отсутствии наследников, указанных в ст. 1142-1148 ГК РФ, либо если никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования, или никто из них не принял наследство, или все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, применяются правила наследования выморочного имущества. Время открытия наследства необходимо учитывать также при определении размера государственной пошлины (нотариального тарифа) за выдачу свидетельства о праве на наследство. Так, в соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 333.25 НК РФ оценка стоимости наследственного имущества производится исходя из стоимости наследуемого имущества (курса Банка России - в отношении иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте) на день открытия наследства. Следует иметь в виду, что в соответствии с п. 2 ст. 1114 ГК РФ граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. Наследование открывается после каждого из них, и к наследованию призываются наследники каждого из них. При этом, соответственно, нотариусом заводятся отдельные наследственные дела. В данном случае одновременной смертью считается смерть наследодателей, наступившая в течение одних календарных суток (с 00 часов до 24 часов). Разница во времени, исчисляемая часами в пределах одних календарных суток, юридического значения не имеет. Напротив, если один из наследодателей умер хотя бы через час после первого, однако уже в следующие календарные сутки, он считается умершим позднее первого. Подобная позиция всегда (нет основания для ее изменения и с принятием ч. 3 ГК РФ) поддерживается ВС РФ. В Обзоре судебной практики по гражданским делам отмечено, что для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не часы и минуты смерти наследодателя. В случае смерти лиц, имеющих право наследовать друг после друга, в один день, они считаются умершими одновременно. Наследство открывается после смерти каждого из них. Исключением из этого общего правила в настоящее время является только наследование по праву представления. В соответствии с п. 1 ст. 1146 ГК РФ доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 1142 (внукам и правнукам наследодателя), п. 2 ст. 1143 (племянникам и племянницам наследодателя) и п. 2 ст. 1144 ГК РФ (двоюродным братьям и сестрам наследодателя), и делится между ними поровну. Таким образом, лица, наследующие по праву представления, призываются к наследованию и в случае одновременной смерти наследодателя и их родителя, который мог бы являться наследником по закону. Если одновременно умерли завещатель и единственный указанный в завещании наследник, наследование по завещанию не наступает, а наступает, если имеются соответствующие наследники, наследование по закону. Если наследников по закону у завещателя не имелось, наследственное имущество по праву наследования переходит к государству. Если имущество было завещано нескольким наследникам с распределением между ними долей, то в случае одновременной смерти завещателя и кого-либо из наследников по завещанию вопрос о наследовании решается в соответствии с правилами о приращении наследственных долей. Определенной особенностью отличается ситуация, когда одновременно умершие наследодатели были супругами и при этом в наследственную массу входило имущество, являвшееся их общей совместной собственностью, но зарегистрированное за одним из супругов или за каждым из них. Например, за женой была зарегистрирована квартира, за мужем - автомобиль. Все имущество приобретено в период брака на совместные средства. У мужа имеется сын от первого брака, у жены наследников первой очереди нет, на наследство после ее смерти претендует ее сестра. Наследники вправе поставить вопрос об определении долей каждого из супругов в совместно нажитом ими имуществе. В этом случае им следует обратиться в суд, ибо нотариус в случае смерти обоих супругов и отсутствия согласия наследников определять их доли в совместной собственности не правомочен. Место открытия наследства. Согласно ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. В соответствии со ст. 20 ГК РФ местом жительства гражданина признается место, где он постоянно или преимущественно проживает. Исключение составляют несовершеннолетние, не достигшие 14 лет, и граждане, находящиеся под опекой. Поскольку названные лица не наделены правом выбора места пребывания и места жительства, местом их жительства признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов. Место жительства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет определяется по общим правилам. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если указанное наследство расположено в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости. В случае неправильного определения места открытия наследства возможна ситуация, при которой будет заведено несколько наследственных дел у разных нотариусов в отношении имущества одного наследодателя, что, в свою очередь, почти неизбежно может повлечь нарушение прав и законных интересов отдельных наследников. В качестве подтверждения факта места открытия наследства, т.е. места последнего постоянного жительства наследодателя, нотариусом может быть принят один из следующих документов: справка жилищно-эксплуатационной организации о регистрации гражданина по месту его жительства; справка органа местного самоуправления аналогичного содержания; справка с места работы умершего о месте его жительства; справка адресного бюро о регистрации гражданина по месту его жительства; справка жилищного либо жилищно-строительного кооператива; выписка из домовой книги; справка рай(гор)военкомата о том, где проживал гражданин до призыва на воинскую службу, и др. Местом открытия наследства является именно постоянное место жительства наследодателя, а не место временного его пребывания. В связи с этим нотариусам следует иметь в виду, что в ряде случаев место открытия наследства может не совпадать с местом фактического пребывания наследодателя. Так, после смерти военнослужащих срочной службы местом открытия наследства признается то место, где они постоянно проживали до призыва на срочную службу. После смерти лиц, обучающихся в высших учебных заведениях, средних специальных учебных заведениях, учебных заведениях системы профессионально-технического образования и т.п., находившихся вне их постоянного места жительства, местом открытия наследства является место их жительства до поступления в соответствующее учебное заведение. Местом открытия наследства после лиц, умерших в местах лишения свободы, признается последнее постоянное место жительства до взятия указанных лиц под стражу. Место открытия наследства после смерти кадровых офицеров, проходивших службу за границей и не имевших в России постоянного места жительства, определяется по месту нахождения всего наследственного имущества или его основной части. В этом случае нотариус истребует справку райвоенкомата или воинской части по месту службы офицера о том, что постоянного места жительства в Российской Федерации он не имел и находился за границей. После смерти граждан, находящихся в воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях, учреждениях социальной защиты населения или иных учреждениях аналогичного профиля, местом открытия наследства признается место нахождения соответствующего учреждения, если указанные граждане были зарегистрированы там как по месту постоянного жительства. В случаях, когда место жительства наследодателя неизвестно, местом открытия наследства является место нахождения наследственного имущества (место нахождения дома, квартиры или иного недвижимого имущества; место постановки на учет автомототранспортного средства; место нахождения банка, в котором открыт счет на имя наследодателя, и т.п.). Если имущество наследодателя находится в разных местах, местом открытия наследства считается место нахождения основной части наследственного имущества. Важно отметить, что наследственные дела оформляются по месту нахождения наследственного имущества лишь при условии, что место жительства наследодателя действительно неизвестно. В случаях, когда место жительства наследодателя известно наследникам (а возможно, и самому нотариусу), но они просто не могут по каким-либо причинам подтвердить его документально, им следует рекомендовать в суде установить факт места открытия наследства. Известные особенности в определении места открытия наследства существуют в отношении оформления наследственных дел после смерти наследодателей, постоянно проживавших за пределами Российской Федерации, в частности в одной из стран СНГ. При этом необходимо отметить, что Конституция РФ и, соответственно, ГК РФ предусматривают приоритет норм международных договоров. Согласно ч. 2 п. 2 ст. 7 ГК РФ если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила международного договора. В соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г.*(29), производство по делам о наследовании движимого имущества компетентны вести учреждения Договаривающейся Стороны, на территории которой имел место жительства наследодатель в момент своей смерти. Производство по делам о наследовании недвижимого имущества компетентны вести учреждения Договаривающейся Стороны, на территории которой находится имущество. При этом право наследования движимого имущества определяется по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой наследодатель имел постоянное место жительства. Наследование же недвижимого имущества определяется по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой находится это имущество. Субъекты наследования. ГК РФ определены лица, которые могут быть наследниками. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Юридические лица и социальные образования (субъекты Федерации, городские и иные муниципальные образования, иностранные организации и международные организации) также могут выступать в качестве наследников, однако такая возможность ограничена волеизъявлением наследодателя путем составления завещания. В отношении данных субъектов как потенциальных наследников законом введено и еще одно ограничение: они должны юридически существовать на день открытия наследства. Российская Федерация может быть наследником по завещанию, а также по закону в соответствии со ст. 1151 ГК РФ. Недостойные наследники. Статьей 1117 ГК РФ определен круг граждан, которые не имеют права на получение наследства (недостойные наследники). К их числу Кодекс относит следующих лиц: а) граждане, которые своими противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке; б) родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах на момент открытия наследства (ч. 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ); в) граждане, злостно уклонявшиеся от лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п. 2 ст. 1117 ГК РФ). Остановимся более подробно на основаниях и механизме отстранения от наследования лиц всех названных категорий. Отстраняются от наследования граждане, которые: а) своими противоправными действиями, направленными против наследодателя, способствовали или пытались способствовать призванию их самих к наследованию; б) своими противоправными действиями, направленными против наследодателя, способствовали или пытались способствовать призванию других лиц к наследованию; в) своими противоправными действиями, направленными против наследодателя, способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им самим доли наследства; г) своими противоправными действиями, направленными против наследодателя, способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся другим лицам доли наследства; д) своими противоправными действиями, направленными против кого-либо из наследников, способствовали или пытались способствовать призванию их самих к наследованию; е) своими противоправными действиями, направленными против кого-либо из наследников, способствовали или пытались способствовать призванию других лиц к наследованию; ж) своими противоправными действиями, направленными против кого-либо из наследников, способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им самим доли наследства; з) своими противоправными действиями, направленными против кого-либо из наследников, способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся другим лицам доли наследства; и) своими противоправными действиями, направленными против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию их самих к наследованию; к) своими противоправными действиями, направленными против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию других лиц к наследованию; л) своими противоправными действиями, направленными против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им самим доли наследства; м) своими противоправными действиями, направленными против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся другим лицам доли наследства. Все перечисленные обстоятельства должны быть подтверждены в судебном порядке. Противоправные действия должны быть подтверждены приговором суда, вступившим в законную силу. Как следует из п. 2 Постановления Пленума ВС РСФСР от 23 апреля 1991 г. N 2 "О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании"*(30), противозаконные действия, способствовавшие призванию к наследованию, которые установлены приговором суда, являются основанием к лишению права наследования лишь при умышленном характере этих действий. В отношении лиц, осужденных за совершение преступления по неосторожности, данное правило неприменимо. Важно отметить, что не признаются недостойными наследниками лица, совершившие общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, поскольку при этом они были лишены возможности отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими. В данном случае судом выносится не приговор, а определение суда об освобождении лица от уголовной ответственности. Нельзя признать недостойными наследниками также лиц, не достигших 14-летнего возраста, и граждан, признанных в судебном порядке недееспособными. Лицо, виновное в совершении умышленного преступления, повлекшего смерть наследодателя, должно отстраняться от наследования независимо от того, действовало ли оно в целях получения наследства или его действия были вызваны другими причинами (месть, ревность, хулиганские побуждения и т.п.). Важно лишь, чтобы эти действия прямо или косвенно способствовали призванию лица к наследованию или увеличению его доли в наследстве. Именно такая позиция была сформулирована в вышеупомянутом Постановлении Пленума ВС РФ. Какого-либо специального решения суда о признании наследника недостойным, как правило, не требуется. При наличии приговора суда о признании наследника виновным в совершении умышленного преступления, повлекшего смерть наследодателя, этот вопрос решает нотариус. Противоправные действия, направленные против осуществления воли наследодателя, выраженной в завещании, могут заключаться в составлении фиктивного завещания, сокрытии подлинного завещания, понуждении завещателя к составлению завещания в пользу конкретного лица либо завещания с завещательным отказом, понуждении какого-либо из наследников по завещанию отказаться от наследства, а отказополучателей - от завещательного отказа и т.п. В данном случае вопрос о признании наследника недостойным решается судом. При этом процессуальным документом для отстранения наследника от наследования в зависимости от характера совершенных им действий может быть как приговор суда по уголовному делу, так и решение суда, если вопрос решался в гражданско-правовом порядке. Если судом вынесен приговор, в соответствии с которым наследник признан виновным в совершении каких-либо из вышеперечисленных действий, дополнительного решения суда об отнесении такого наследника к недостойным не требуется. Следует иметь в виду, что в ст. 1117 ГК РФ содержится новое правило, согласно которому граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество. Таким образом, наследодатель может "простить" своих недостойных наследников. Так, если наследник при жизни наследодателя был осужден за покушение на его убийство, он, по общему правилу, отстраняется от наследования. Однако, если после вынесения наследнику соответствующего приговора судом, в его пользу потерпевшим будет составлено завещание, он не будет отстранен от наследования. Отстраняются от наследования как недостойные родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах на момент открытия наследства (ч. 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ). Отдельного решения суда о признании наследника не имеющим права наследовать при наличии названного основания не требуется. Если нотариусу представлено решение суда о лишении наследника родительских прав в отношении наследодателя и не имеется доказательств того, что он восстановлен в этих правах к моменту открытия наследства, нотариус может решить вопрос о признании наследника недостойным самостоятельно, отказав ему в выдаче свидетельства о праве на наследство. При несогласии с таким решением заинтересованный наследник вправе обжаловать постановление нотариуса об отказе в совершении нотариального действия в судебном порядке. Хотя норма о "прощении" наследодателем недостойных наследников, содержащаяся в абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК РФ, непосредственно касается только первой из рассматриваемых категорий недостойных наследников, следует учитывать, что родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав, отстраняются от наследования только при наследовании по закону. По завещанию своих детей, достигших к моменту совершения завещания совершеннолетия, родители, некогда лишенные родительских прав, наследуют на общих основаниях. Недостойными наследниками могут быть признаны граждане, злостно уклонявшиеся от лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п. 2 ст. 1117 ГК РФ). Круг лиц, относящихся к алиментнообязанным, исчерпывающе определен нормами СК РФ. В случае злостного неисполнения обязанностей по содержанию наследодателя такой наследник отстраняется от наследования по требованию заинтересованного лица. Следует иметь в виду, что факт злостного уклонения наследников от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя как основание для отстранения лица от наследования должен быть установлен только в судебном порядке. Как правило, с соответствующим иском в суд обращаются другие наследники, на правах которых может отразиться признание лица недостойным наследником. Признание наследника недостойным по названному основанию распространяется только на случаи наследования по закону. По завещанию такие наследники наследуют на общих основаниях. Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования на основании настоящей статьи (недостойный наследник), обязано возвратить в соответствии с правилами гл. 60 ГК РФ все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства. В тех случаях, когда недостойный наследник все-таки получил имущество из состава наследства, он обязан его возвратить достойным наследникам, при его отказе сделать это заинтересованным лицам следует обратиться в суд. Необходимо учитывать, что правила о признании наследника недостойным распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве (п. 4 ст. 1117 ГК РФ). Эта норма является новеллой наследственного права. В соответствии с положениями ГК РСФСР 1964 г. обязательные наследники не могли быть отстранены от наследования. Лишен соответствующих прав в порядке ст. 1117 ГК РФ может быть также отказополучатель (п. 5 ст. 1117 ГК РФ). В случае когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказополучателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для недостойного отказополучателя работы или оказанной ему услуги.
Наследование бизнеса производится на общих основаниях. Между тем, специфика данного имущества предполагает множество рисков и подводных камней при вступлении в наследство.
Понятие бизнес достаточно размытое. Для понимания специфики перехода прав собственности на бизнес-активы нужно учитывать организационную форму, в которой функционировало предприятие. Именно она определяет отличительные черты наследования.
Сложности при наследовании фирмы
Наследование фирмы предполагает переход прав собственности на различные бизнес-активы от наследодателя к приемникам. В их числе может быть:
- земля и сооружения, принадлежащие компании;
- оборудование;
- патенты;
- предприятия;
- доли в ООО или акции в акционерных обществах (ЗАО или ОАО).
На практике получатели наследства могут столкнуться с множеством рисков и барьеров. Так, другие собственники бизнеса обычно прилагают максимум усилий для того, чтобы воспрепятствовать переходу активов в пользу наследодателя. Например, они могут предоставить фиктивные данные о реальной их стоимости, чтобы занизить причитающуюся ему компенсацию.
За предусмотренные законом полгода на вступление в права наследования другие собственники могут просто вывести основную часть активов, либо исключить наследника из числа лиц, которые могут влиять на решения компании.
Если наследодатель был единственным владельцем фирмы, то до вступления в наследство деятельность фирмы будет парализована . Ведь никто не вправе подписывать за умершего юридически значимые документы. Далеко не все контрагенты будут готовы продолжать поставки в адрес компании без директора, т.к. им никто не гарантирует оплату поставляемых товаров.
Перспективы получения контроля над компанией со стороны наследника во многом зависят от уставных документов. Так, в них может быть предусмотрена возможность выкупить долю наследника в случае смерти собственника. Это положение фактически пресекает возможности наследника претендовать на управление бизнесом.
Стоит учитывать, что до момента вступления в права собственности нового владельца фирма весьма уязвима. И этим смогут воспользоваться ее конкуренты для устранения нежелательного участника рынка или недоброжелатели, организовав рейдерский захват.
Наследование бизнеса по закону и завещанию
Как и в отношении любой другой собственности, наследование бизнеса может происходить по завещанию и по закону. Наличие завещание весьма упрощает процесс раздела бизнеса между всеми наследниками. В этом документе покойный может выразить свою последнюю волю относительно того, кому перейдут дела и в какой пропорции будут распределяться доли (без указания долей они по умолчанию считаются равными).
В числе приемников могут находится как любые физлица (родственники, друзья, партнеры по бизнесу), так и юридические лица, и государство.
Но даже если наследодатель не указал в своем завещании недееспособных родителей, супругу и детей младше 18 лет, то они получат положенные им по закону доли.
Наследование бизнеса по закону осуществляется с учетом очередности и степени родства. Приоритетное право принадлежит ближайшим родственникам (дети, супруги и пр.). Но они могут не дожить до момента вступления в наследство, либо отказаться от своей доли. Тогда на бизнес вправе претендовать прочие категории (двоюродные сестры, дяди, бабушки и пр.).
Не стоит забывать о наличии преимущественным прав по наследованию бизнеса у некоторых родственников. Так, например, муж вел совместный бизнес с женой. Тогда преимущественным правом в случае смерти мужа наделена именно супруга. Но за такой приоритет в наследовании супруга должна выплатить другим родственникам денежную компенсацию, либо отказаться от доли в другом имуществе в их пользу.
Если прямых наследников по закону нет, то такой бизнес относится к выморочному имуществу и оно отходит в пользу государства.
Независимо от основания вступления в наследство (по закону или завещанию) наследник должен обратиться к нотариусу за получением свидетельства. За услуги нотариуса нужно будет заплатить госпошлину, которая привязана к оценочной стоимости бизнеса. Оценку бизнеса необходимо предварительно провести в независимой оценочной компании.
Особенности наследования ООО
ООО – наиболее распространённая форма организации бизнеса в России. Если собственник один, то проблем с вступлением в наследство обычно не бывает. Доли в уставном капитале распределяются в соответствии с долями претендентов. Конфликты обычно возникают только на уровне наследников. Ведь никто из должностных лиц в компании не вправе опротестовать переход бизнеса наследникам, либо настоять на выплате им компенсации за их долю.
После получения свидетельства у нотариуса о праве на бизнес, с этим документом наследникам необходимо прийти в ФНС и внести соответствующие изменения в уставные документы. Дальше можно продолжать вести бизнес в штатном режиме.
Наследование ООО осложняется наличием нескольких собственников. В данном случае наследнику переходит не весь бизнес, а только доля, которая принадлежала умершему.
На практике большинство ООО предполагают распределение долей между несколькими лицами. Перед тем как вступить в права наследования, стоит ознакомиться с уставными документами компании.
Так, Устав многих ООО содержит указание на то, что собственник может предать свою долю в бизнесе по наследству только с согласия всех учредителей. Это делается в целях недопущения неправомерного захвата бизнеса третьими лицами.
Для получения разрешения от иных собственников наследнику нужно направить им официальный письменный запрос. В свою очередь, другие учредители могут его просто проигнорировать или дать согласие. При игнорировании письма наследник автоматически включается в число собственников.
Если наследнику предоставлен отказ, то доля умершего отходит к юрлицу. При этом наследнику обязаны выплатить денежный эквивалент полагающейся ему доли в бизнесе. Выплата должна быть произведена в течение года после вступления в наследство.
Облегчить наследнику процесс вступления в наследство может сам наследодатель при жизни. Для этого ему необходимо:
- составить завещание;
- ознакомить наследника со спецификой ведения бизнеса;
- получить согласие у остальных собственников и познакомить их с наследником;
- узаконить бизнес-активы;
- привести в порядок правоустанавливающую документацию.
Это позволит спрогнозировать, что с большой вероятностью наследник получит права на завещанный ему бизнес.
Особенности наследования ИП
Наследование ИП имеет свою специфику и его нельзя передать по наследству в чистом виде. Индивидуальный предприниматель – это физлицо, которое ведет бизнес без образования юрлица. Поэтому смерть ИП автоматически обозначает прекращение хозяйственной деятельности.
При этом наследованию подлежат только отдельные элементы организации: банковские счета, оборудование и имущество, принадлежащее на правах собственности, дебиторская задолженность, транспортные средства.
Для того чтобы продолжить дело покойного, наследнику необходимо оформить собственное ИП и перезаключить все договора с партнерами и контрагентами (при их согласии).
Если деятельность ИП подлежит лицензированию, то необходимо заново пройти всю процедуру получения лицензии и оформить ее на свое имя.
Стоит учитывать, что в состав наследственной массы входят не только активы, но и пассивы. Т.е. можно унаследовать не только бизнес-доходы, но и долги предпринимателя (в том числе, кредиторскую задолженность). При этом у наследников всегда есть возможность от вступления в права наследования. Но отказаться придется от всего положенного по закону имущества. Так, нельзя отказаться от необходимости оплаты счетов бывшего предпринимателя и унаследовать квартиру.
Согласно закону наследник обязан выплатить долги только в пределах стоимости полученного им наследства. Из своих средств ему платить ничего не придется.
Если по расчетам наследника он больше потеряет, чем получит от вступления в наследство, то он может отказаться от него через нотариуса.
Выводы
Таким образом, вступление в наследство в отношении бизнеса происходит по тем же правилам, что и для остальной наследственной массы. Оно может осуществляться по закону или по завещанию. Специфика наследования зависит от формы организации бизнеса.
В состав наследства входит все имущество, материальные права и обязанности наследодателя, в том числе и предприятия, принадлежащие ему на момент смерти. Чтобы получить их, преемникам предстоит оформить наследство и решить, что делать с унаследованными правами - зарегистрировать их на себя или извлечь пользу только из их имущественной части.
Независимо от выбранного варианта, наследополучателю важно знать, когда это возможно, как происходит и на что следует обратить особое внимание.
Что включает в себя предприятие
Согласно ст. 132 Гражданского кодека РФ, предприятие, как объект гражданских прав, является имущественным комплексом, включающим в себя:
- участки земли, строения;
- предметы производственного назначения, оборудование;
- денежные средства;
- продукцию, сырье;
- средства индивидуализации (товарный знак, коммерческое обозначение, фирменное наименование);
- права требования погашения долга;
- задолженности;
- другие виды имущества и исключительные права.
Правосубъектность юридического лица или индивидуального предпринимателя в состав имущественного комплекса не входит. То есть, наследуя предприятие, физическое лицо становится владельцем его ресурсов и воспользоваться ими по назначению может только после своей регистрации в качестве юрлица или индивидуального предпринимателя.
Основания для наследования
Имущественный комплекс, находящийся в полной или частичной собственности физического лица (наследодателя), после его смерти переходит к преемникам по закону или по завещанию. И в большинстве случаев владелец может сам определить, по какому из этих оснований будет происходить наследование.
По закону
Законный режим наследования действителен в следующих случаях:
- Наследодатель не оставил завещания (не захотел, не успел или не был на это способен).
- Завещание было оспорено или объявлено ничтожным.
- Единственный указанный в завещании наследник был признан недостойным.
- У наследодателя есть нетрудоспособные родственники - супруг, родители, дети - и иждивенцы, которые лишены наследства по завещанию или наделены им в недостаточной мере (меньше обязательного для них минимума).
В последнем случае воля покойного корректируется настолько, насколько это необходимо для удовлетворения законных имущественных прав указанных лиц.
К получению предприятия по закону могут быть призваны следующие группы лиц:
- Дети, родители, законный супруг (здесь и далее указаны родственники и члены семьи наследодателя).
- Братья, сестры, дедушки, бабушки.
- Тети, дяди.
- Прадедушки, прабабушки.
- Двоюродные внуки, двоюродные дедушки и бабушки.
- Двоюродные: правнуки, тети, дяди, племянники.
- Мачеха, отчим, пасынки, падчерицы.
Если наследополучатель из числа детей, братьев, сестер, теть и дядей скончался раньше наследодателя, положенные им материальные блага переходит к их детям - внукам, племянникам или двоюродным братьям и сестрам наследодателя. В законодательстве это называется .
Аналогичная ситуация наблюдается и в случае смерти кого-либо из преемников позже наследодателя, но до принятия им наследства. Наследственная доля умершего при этом распределяется между его наследниками по закону или завещанию (порядок трансмиссии).
Группа преемников, соответствующая пункту 1, обладает преимущественным правом наследования и призывается к принятию имущества сразу после смерти его собственника.
У лиц, указанных в пункте 2, такое право появляется при изначальном отсутствии участников первой группы либо в случае:
- их единогласного отказа от наследства;
- пропуска ими срока наследования по неуважительным причинам;
- признания их недостойными.
По такому же принципу осуществляется переход наследственных прав от 2 группы к третьей и т.д. И к любой из приоритетных категорий преемников будут причислены нетрудоспособные иждивенцы покойного, наследующие на равных правах с родственниками.
Имущество умершего делится между преемниками одной группы поровну. При этом в расчет берется только количество приоритетных наследников - их потомки, претендующие на получение наследства по праву представления или в порядке трансмиссии, имеют право только на долю покойного наследника и тоже делят ее между собой в равных частях.
Пример. После смерти собственника предприятие перешло к наследникам первой очереди: сыну, супруге и троим внукам (вместо дочери, скончавшейся раньше отца). Сын и жена получили по 1/3 части наследства, а внуки - по 1/9 (1/3 их матери была распределена между ними поровну).
По завещанию
Реализуя свое право на волеизъявление, наследодатель может по своему усмотрению определить преемников и разделить между ними свое имущество.
Наследниками по завещанию могут стать:
- Физические лица (не зависимо от наличия родства и супружества).
- Юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации, существующие на момент открытия наследства).
- Международные организации.
- Государства и их территориальные единицы.
Завещатель также вправе распорядиться о назначении исполнителя своей последней воли, (на случай смерти или отказа назначенных), о выполнении наследополучателями завещательного отказа или возложения.
Но стоит помнить, что свободой волеизъявления обладают только физические лица, в полной мере дееспособные и адекватные. К совершению завещания не допускаются: несовершеннолетние (кроме эмансипированных), психически нездоровые и находящиеся в состоянии опьянения люди. Оформляемый ими документ лишен юридической силы и их преемниками могут стать только родственники и члены семьи.
Особенности наследования предприятия
Имущественный комплекс относится к недвижимости, но процесс его наследования несколько отличается от оформления типичных для этой категории объектов - квартиры, дома или участка земли.
Особенности принятия прав на предприятие заключаются в следующем:
- При отсутствии отдельных распоряжений завещателя к наследованию предприятия призываются лица, обладающие на него преимущественным правом - индивидуальные предприниматели по закону и коммерческие организации по завещанию.
- Преимущественное право не реализуется без подачи соответствующего заявления наследника и в противном случае может быть им упущено.
- Преемник, не зарегистрированный как индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо на момент смерти наследодателя, может получить предприятие только при отсутствии лиц, имеющих такую регистрацию, или их нежелании воспользоваться преимущественным правом.
- Доли других наследников, которые стали меньше из-за неполучения ими предприятия, должны быть компенсированы за счет его правообладателей.
- Без выплаты компенсации имущественный комплекс переходит в общую собственность всех наследополучателей, независимо от их регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности.
- Фактический раздел предприятия по закону недопустим, но за каждым из новых владельцев (если их несколько) будет закреплена его определенная часть, в рамках которой они будут получать прибыль, отвечать по обязательствам и которую могут при желании продать.
- Для использования имущественного комплекса по назначению преемник, не являвшийся ранее ИП или юридическим лицом, должен внести свои данные в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей или юрлиц.
- Если наследополучатель планирует продать материальную часть предприятия, ему достаточно зарегистрировать ее как объект недвижимости без осуществления предыдущего пункта.
Указанные особенности являются обобщенными и характерны для наследования имущественного комплекса субъекта хозяйственной деятельности. Кроме этого наследополучателю нужно учесть организационно-правовую форму предприятия, подробнее о которой чуть ниже.
Как унаследовать предприятие
Чтобы стать правообладателем имущественного комплекса, наследнику необходимо его принять. Законом установлено два способа осуществления этой задачи - фактическое наследование и нотариальное оформление. Однако в случае с предприятием следует принять к сведению именно второй вариант.
Алгоритм действий
Нотариальное оформление наследственных прав требует от преемника следующих действий:
- Визит к нотариусу и написание и выдаче правоустанавливающего свидетельства.
- Сбор необходимой документации, приложение ее к заявлению.
- Оплата нотариальных услуг и госпошлины за выдачу свидетельства.
- Получение свидетельства о праве на наследство.
Принятие наследства от имени несовершеннолетнего или недееспособного гражданина осуществляет его законный представитель - родитель или опекун.
Поручить выполнение процедуры третьему лицу вправе и полностью дееспособный преемник, оформив на своего представителя доверенность.
Процедура
Первое, что необходимо выяснить наследополучателю - это место открытия наследства. Согласно ст. 1115 ГК РФ, оно определяется по следующим критериям:
- Последнему месту жительства наследодателя. Если фактический и зарегистрированный адрес не совпадают, можно установить место преимущественного пребывания умершего в судебном порядке.
- Расположению самой ценной части недвижимости, если адрес проживания покойного не определен или не находится на территории РФ.
- Месту хранения самой дорогостоящей части движимого имущества, если в наследственную массу не входит недвижимость.
Определив место открытия наследства, преемник вправе выбрать любого, работающего на данной территории нотариуса (с перечнем можно ознакомиться на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты).
Заявить о своих правах на наследство важно как можно раньше, чтобы не пропустить срок наследования (6 месяцев со дня смерти наследодателя).
Сделать это можно уже на первом визите к уполномоченному специалисту, даже при отсутствии на руках полного перечня необходимых документов. Ведь, согласно п. 117 Приказа Минюста России № 78 от 16.04.2014 основанием для открытия наследственного дела является получение любого заявления от преемников покойного, его супруга, душеприказчика или лица, похоронившего его.
После подачи заявления можно приступить к сбору документов, о которых сообщит нотариус. С этим также затягивать не стоит - пропущенные сроки могут быть восстановлены только по уважительным причинам и чаще всего через суд.
Подготовленный пакет бумаг пересматривает нотариус. Он проверяет полномочия заявителя, наличие оснований для обращения, число и права остальных преемников, факт смерти наследодателя и соответствие места открытия наследства. Если ошибок и нарушений при этом выявлено не было, наследополучателю выдаются реквизиты для оплаты госпошлины и услуг правового и технического характера.
Оплаченные квитанции и чеки прилагаются к наследственному делу, а преемник оповещается о дне выдачи свидетельства о праве на наследство (как правило, документ можно получить по истечении полугода со дня смерти наследодателя). После этого процесс наследования считается завершенным.
Документы
Перечень необходимой для наследования документации:
- Удостоверение личности заявителя (если это - представитель, дополнительно потребуется доверенность или подтверждение статуса законного представителя - свидетельство о рождении несовершеннолетнего наследника, решение органа опеки и попечительства).
- Свидетельство о смерти наследодателя (выдается родственникам в органе ЗАГС по месту его кончины).
- Справка с последнего места жительства (паспортный стол, Федеральная миграционная служба).
- Завещание или документ, подтверждающий право наследования по закону (свидетельство о браке, рождении, усыновлении, решение суда об установлении факта иждивения).
- Правоустанавливающий акт на имущество (должен храниться у наследодателя, но может подойти и выписка из Единого государственного реестра недвижимости о регистрации имущественного комплекса на имя ныне покойного).
- Акт инвентаризации.
- Бухгалтерский баланс.
- Отчет о наличии обязательств с указание кредиторов, размера задолженностей, сроков и порядка их погашения.
- Отчет о проведении аудиторской проверки, указывающий на стоимость и состав предприятия.
Наследник может направить бумаги нотариусу по почте или через курьера. Последний способ надежней, но значительно дороже. Если заявитель решит воспользоваться услугами почты, ему следует оформить отправление ценным письмом. Это поможет ему получить некоторые гарантии сохранности документов и зафиксировать момент их вручения адресату.
Стоимость
При оформлении предприятия наследополучателю придется понести следующие расходы:
- 0,3 % от оценочной стоимости имущественного комплекса для близких родственников наследодателя (родителей, детей, супруга, братьев и сестер) и 0,6 % для остальных преемников - в счет госпошлины за выдачу свидетельства о праве на наследства;
- 5 000 рублей за оформление одного объекта недвижимости* - оплата нотариальных услуг правового и технического характера (актуальна для нотариусов Москвы, расценки для других субъектов РФ можно уточнить в местных нотариальных палатах).
* - имущественный комплекс законодательством определяется как неделимый объект, а потому затраты ограничиваются указанной суммой.
Перечисленные расходы - минимум, на который следует рассчитывать наследополучателю. Дополнительные услуги, такие, как определение долей наследства, учреждение доверительного управления имуществом или принятие мер по охране наследства, оплачиваются отдельно.
Наследование предприятий различных организационно-правовых форм
Процесс и результат наследования предприятия зависит и от его организационно-правовой формы. В настоящее время наиболее популярные из них:
- общество с ограниченной ответственностью (ООО);
- акционерное общество - публичное и непубличное (ПАО и АО);
- индивидуальный предприниматель (ИП) - в отличие от первых двух не требует образования юридического лица.
Общество с ограниченной ответственностью
Предприятие этой формы наследуется в части вклада, который внес в уставный капитал умерший. Последствия зависят от особенностей устава, мнения участников общества и желания наследополучателя.
Если в уставе ООО установлен запрет на включение в члены общества третьих лиц, преемник при предъявлении свидетельства о праве на наследство получит денежную компенсацию вклада от действующих участников.
Но чаще всего правила деятельности предприятия допускают принятие нового члена в свои ряды, но на это требуется разрешение остальных участников. И оно должно быть единогласным. В противном случае правообладателя доли ждет материальное возмещение взноса и утеря возможности получать прибыль от деятельности ООО.
Если было дано согласие или уставом предусмотрено свободное вступление в участники общества, преемник обретает право зарегистрировать свое членство и получать часть доходов от деятельности предприятия, а также нести риск убытков в рамках вклада наследодателя.
Наследополучатель доли даже при наличии разрешения на вступление в ряды участников может не использовать данную возможностью и продать долю другим вкладчикам или, при их нежелании, третьим лицам.
Акционерное общество
Согласно п. 3 ст. 1178 ГК РФ, которые вместо наследодателя становятся участниками акционерного общества. В этом отличия между публичными и непубличными АО нет, и уже действующие акционеры на процесс правопреемства повлиять не вправе.
Если же дивиденды наследополучателя не устраивают, он может продать акции другим участникам или любому желающему (если общество публичное).
Наследники ИП получают не что иное, как имущественный комплекс находившегося в его собственности предприятия. Обязательства, как и правомочия, которые свойственны этой организационно-правовой форме, прекращаются в момент смерти индивидуального предпринимателя.
И, если преемник хочет возобновить деятельность хозяйствующего субъекта, он должен зарегистрироваться в качестве ИП или юрлица - в зависимости от целей и масштабов производимой деятельности.
Долги
В соответствии со ст. 1175 ГК РФ, вместе с имуществом умершего к наследникам переходят и его долги, но только, те, которые не прекращаются со смертью должника и не имеют неразрывной связи с его личностью.
При этом преемник индивидуального предпринимателя частично освобождается от обязательств, связанных с его хозяйственной деятельностью, например, от задолженностей по:
- налогу на доходы физических лиц;
- налогу на добавленную стоимость;
- страховым взносам;
- налогам по упрощенной системе налогообложения.
Также из состава наследства исключены пени и штрафы за просрочку погашения задолженностей, допущенной индивидуальным предпринимателем при жизни.
Долги по вкладам правообладателей долей в ООО выплачиваются наследниками по желанию. Согласно п. 3 ст. 21 ФЗ № 14-ФЗ, даже не полностью оплаченная доля может быть продана или передана по другому основанию в части, в которой платеж по ней был погашен.
Что касается остальных задолженностей наследодателя, они выплачиваются наследниками в рамках перешедшего к ним имущества. И преемники при желании могут быть от них освобождены. Правда для этого им придется отказаться от всего наследства, включая материальные ценности. Но в определенных ситуациях это может стать наиболее выгодным решением.
Охрана и управление наследством
Со дня смерти прежнего владельца предприятия и до окончательного приобретения прав собственности его преемником в среднем проходит полгода. А с учетом потребности регистрации наследополучателя в качестве индивидуального предпринимателя или юрлица, а также риска возникновения осложнений (судебных тяжб, необходимости восстановления документов и пр.) данный промежуток значительно возрастает.
За это время предприятие может прийти в упадок или попасть под контроль к недобросовестным выгодоприбретателям. Чтобы этого не произошло, в интересах наследников принимаются меры по охране и управлению имуществом. Заявить об этом вправе любой из преемников, в том числе его представитель, и исполнитель завещания.
Меры по охране и управлению осуществляются нотариусом или душеприказчиком в следующем порядке:
- Наследники оповещаются о планируемых мероприятиях и необходимости имущественного комплекса. По их желанию может быть заключено соглашение о распределении оплаты услуг оценщика. В противном случае расходы понесет заявитель с последующим возмещением за счет наследственной собственности (необходимая сумма будет удержана со всех наследополучателей, пропорционально их долям).
- Ответственным лицом назначается дата проведения описи имущества. На ней могут присутствовать душеприказчик, наследники и, если данное действие прямо или косвенно затрагивает законные интересы несовершеннолетнего или недееспособного лица, представители органов опеки и попечительства.
- В назначенный день нотариус (исполнитель завещания) в сопровождении заинтересованных лиц и как минимум двух свидетелей производит опись наследственной собственности и вносит выявленные сведения в соответствующий акт*. Опись может длиться несколько дней и в таком случае каждый посещенный объект или помещение после проверки опечатывается.
- Производится распределение выявленного имущества и его передача на временное хранение и управление. Принадлежащие умершему наличные вносятся в депозит нотариуса, драгоценности и валюта помещаются на хранение в банк, о наличии оружия уведомляется уполномоченный в сфере его оборота орган, а иное, не требующее управления, имущество передается по договору хранения кому-либо из наследников либо иных лиц.
- Предприятие передается в управление доверительному управляющему на основании договора*. Учредителем вправе выступать исполнитель завещания или нотариус (с 01.09.2018 данное полномочие будет входить исключительно в обязанности нотариуса).
* - В договоре доверительного управления прописывается объем полномочий и сроки их действия, либо характер обстоятельств, при наступлении которых переданные полномочия будут прекращены. Также необходимо заранее согласовать вопросы оплаты услуг доверительного управляющего (согласно Постановлению Правительства РФ от 27.05.2002 № 350, предельный размер вознаграждения по договору хранения и управления имуществом не может превышать 3 % от его оценочной стоимости).
За услуги нотариуса в рамках осуществления указанных действий с наследополучателей удерживается оплата согласно тарифу территориальной нотариальной палаты. По Москве, к примеру, их стоимость будет следующей:
- 3 000 руб. за каждый час проведения описи;
- 5 000 руб. за выезд к месту описи к физическим лицам и 10 000 руб. - к юридическим;
- 17 000 руб. за учреждение доверительного управления имуществом.
Если у наследников не будет возможности оплатить нотариальные услуги сразу после их предоставления, их стоимость будет вычтена из состава наследственной собственности.
Регистрация
После принятия наследства преемнику необходимо зарегистрировать право собственности на предприятие. В случае продажи достаточно регистрации имущественного комплекса. Но, если наследник планирует продолжить деятельность своего предшественника, ему следует оформить статус юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Имущественный комплекс
Имущественный комплекс предприятия по ГК РФ - недвижимость. Поэтому он подлежит регистрации в территориальном органе Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (сокращенно - Росреестр).
Чтобы зарегистрировать недвижимость, наследополучателю нужно:
- Подготовить документы - свидетельство о праве на наследство и удостоверение личности (если оформлением занимается представитель, он обязан подтвердить свои полномочия доверенностью).
- Явиться в офис Росреестра по месту нахождения имущества.
- Написать заявление и подать документы.
- Оплатить госпошлину - 0,1 % от оценочной стоимости имущественного комплекса, но не более 60 000 руб.
- Дождаться ответа об успешном завершении регистрации.
Для подтверждения права собственности владелец предприятия может заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости через многофункциональный центр или непосредственно в Росреестре. Это и будет его правоустанавливающим документом.
Регистрация юридического лица
Регистрация юридических лиц производится в отделении налоговой службы по месту нахождения исполнительного органа (лучше, если оно будет совпадать с адресом предприятия).
Для этого учредителю потребуется:
- Подготовить документы.
- Посетить налоговую службу.
- Подать подготовленные бумаги и написать заявление о создании юридического лица.
- Оплатить госпошлину (4 000 руб.).
- Получить ответ регистрирующего органа.
В перечень необходимых для регистрации бумаг входит:
- заявление (форма № P11001, утвержденная приказом Федеральной налоговой службы), заверенное у нотариуса;
- протокол собрания учредителей или решение единственного учредителя о создании юридического лица;
- устав предприятия;
- квитанция об оплате госпошлины.
Если наследник получил долю действующей организации, ему нужно:
- Подать в налоговую свидетельство о смерти наследодателя и праве на его вклад в ООО, а также письменное согласие остальных участников общества на внесение изменений в данные юрлица.
- Заполнить бланк заявления.
- Оплатить госпошлину (в этом случае - 800 руб.).
После внесения заявленных данных в Единый государственный реестр юридических лиц преемник становится полноправным участником хозяйственной деятельности предприятия со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями.
Индивидуальный предприниматель
Регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя производится в налоговой службе по месту жительства или преимущественного пребывания заявителя. Для этого наследнику нужно будет